Завещание или дарственная: как сэкономить при передаче жилья
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Завещание или дарственная: как сэкономить при передаче жилья». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Любое имущество, в том числе и недвижимость, по наследству может передаваться четырьмя способами: по завещанию, по наследственному договору, по закону (если есть родственная связь с умершим), при наличии оснований, которые дают право на обязательную долю наследственного имущества. Смысл наследования заключается в том, что имущество наследникам передается после смерти наследодателя, поясняет партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Даханаго Нагоева. По ее словам, все остальные способы передачи имущества родственникам (по договору купли-продажи, договору дарения) к наследству не относятся.
Как передать имущество
Любая сделка, влекущая переход прав на недвижимость от одного родственника к другому, законна, и все виды сделок используются в отношении оформления прав на условно наследуемое имущество, говорит партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.
Кто из трех сыновей получит наследство, если дети от разных браков?
Дети, законные супруги и родители относятся к первой категории наследования, поэтому имущество распределяется между ними в равных долях. Для справедливого распределения имущества оценивается вся стоимость покойного, если нет завещания.
Пример. У Ивана было три сына от двух браков. Старшему сыну 24 года, среднему было 22 года — оба от первого брака. Младший сын, которому было два года, появился от второго брака. Иван умер, не оставив завещания, поэтому имущество распределяется по закону. У него осталась: 2-комнатная квартира стоимостью 13 млн руб., участок земли с постройками и хозяйственным помещением — 5 млн руб., автомобиль — 2 млн руб. Иван проживал со второй женой, которая после его смерти обратилась в суд, чтобы ее малолетнему сыну выделили имущество покойного отца. |
Что-что, а право-то вы имеете
Понятие «представление» означает следующее. Например, у женщины было две дочери. Одна из них умерла, оставив дочь (внучку наследодателя). В этом случае к наследованию в равных долях были призваны два человека: внучка («представитель» умершей дочери наследодателя) и ее тетка. Хотя у последней имелось трое детей, дом и участок разделили на две равные части. Вообще, варианты возможны самые причудливые. Скажем, если бы у умершей дочери осталось двое детей, то они представляли бы мать солидарно — им досталась бы та же половина дома на двоих. А если бы к моменту смерти бабушки умерла бы не только ее дочь, но и внучка, но от нее осталась бы правнучка, то малышка наследовала бы прабабкино имущество вместе и на равных со своей двоюродной бабкой.
Но не думайте, что в Гражданском кодексе расписано все и вся. Скажем, при разделе имущества должны учитываться интересы еще не родившегося ребенка (поэтому, кстати, срок вступления в права наследования может быть увеличен с обычных шести до девяти месяцев). До тех пор интересы еще не родившегося ребенка представляет его мать. Даже в том случае, если наследование идет по линии мужа, а родители уже в разводе или вообще не состояли в браке, т.е. мать будущего ребенка не имеет никаких прав на само имущество! Права матери в деятельной защите интересов ребенка трактуются противоречиво.
Поставим точки над «ё»
Иск о признании завещания недействительным — одна из самых распространенных причин обращений в суд по делам о наследстве. Как было сказано, оспорить можно любое завещание. Дело в том, что фразы: «Экспертиза установила, что записка написана таким-то» или «Под документом стоит подпись такого-то» годятся только для детективов. Профессиональная и добросовестная графологическая экспертиза дает заключение, что почерк или подпись «может принадлежать» или «с большой долей вероятности принадлежит» такому-то лицу (встречаются и математические обороты вроде «с вероятностью 95%», но никогда — 100%).
Это не значит, что достаточно заявить: «Это не мой почерк (подпись)», — и суд не примет документ к рассмотрению. Тем более что в нашем случае текст и подпись принадлежат (или не принадлежат) человеку, которого уже нет в живых. Нужны контраргументы. Например, лингвисическая экспертиза.
Вот еще один пример. Ученый-химик написала несколько десятков научных работ и статей и везде использовала литературный оборот «в связи с этим», а в завещании вместо него был дважды употреблен разговорный оборот «в этой связи». Подобных несоответствий только навскидку обнаружилось несколько. Адвокат объяснил стороне, настаивавшей на подлинности завещания, что оно может быть признано написанным под давлением, а это уже повлечет применение статьи 1117 («Недостойные наследники»). Дети вступили в права наследования «по закону» в равных долях — к взаимному удовольствию.
Один из способов предотвратить потенциальные конфликты — приложить к хранящемуся у нотариуса завещанию не имеющий юридической силы документ (письмо или видеообращение), в котором наследодатель объясняет свое решение. Вовсе не обязательно, чтобы документ содержал какой-то «компромат», но, как правило, ознакомившись с ним у нотариуса, недовольные претенденты не рискуют выносить это послание на всеобщее обозрение в суде.
В соответствии со статьей 1113 ГК РФ, наследственные правоотношения возникают с открытием наследства, то есть с момента смерти наследодателя. К смерти по своим юридическим последствиям приравнивается объявление судом гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ).
Время открытия наследства. Временем открытия наследства является в настоящее время момент смерти, а не день смерти, как это было в предыдущей редакции статьи 1114 ГК РФ.
При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент смерти, указанные в решении суда.
Место открытия наследства. Как следует из статьи 1115 ГК РФ, по общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.
В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает; местом жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.
В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, включая случаи регистрации наследодателя только по месту пребывания, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества, определяемое по правилам части 2 статьи 1115 ГК РФ.
Определению в бесспорном порядке места открытия наследства посвящен раздел 2 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.
Пропущенный на принятие наследства срок в случаях, предусмотренных в законе, может быть восстановлен судом по заявлению пропустившего срок наследника. При этом срок на принятие наследства может быть восстановлен, если суд признает причины пропуска уважительными и наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
Статья 1155 ГК РФ не содержит конкретного перечня причин, по которым суд может продлить срок на принятие наследства, однако в судебной на практике такими причинами являются тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность, длительная командировка и т.п.).
Как следует из п. 2 статьи 1155 ГК РФ, наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, и без обращения в суд при условии письменного согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. По общему правилу, при процедуре подписания документа о согласии других наследников на продление срока на принятие наследства должен присутствовать нотариус, либо подписи наследников на документах о согласии должны быть засвидетельствованы должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.
Вопросам принятия наследства по истечении установленного срока посвящен раздел 7 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.
Александр Отрохов, 06.10.2018г.
Как лучше вступать в наследство по завещанию или по закону
Обязательными наследниками называются лица, которые получают имущество наследодателя вне зависимости от его воли. Если такой преемник не был указан в завещании, он сможет добиться выделения доли в суде.
К обязательным наследникам относятся недееспособные люди, находящиеся на иждивении у наследодателя. Речь идет о следующих лицах:
- родители;
- супруга;
- дети;
- прочие граждане, которые на момент смерти наследодателя проживали совместно с ним в течение года.
Недееспособными считаются следующие граждане:
- имеющие подтвержденную инвалидность;
- несовершеннолетние;
- лица пенсионного и предпенсионного возраста (женщины старше 55 лет и мужчины после 60 лет).
Если гражданин вышел на пенсию досрочно, то этот факт не является основанием для признания недееспособности.
Для подтверждения прав на получение обязательной доли, наследник должен предъявить один из таких документов:
- свидетельство о рождении (для несовершеннолетних);
- справка об инвалидности (для иждивенцев по состоянию здоровья);
- пенсионное удостоверение (для пожилых граждан).
Наличие завещания чаще всего ущемляет права некоторых наследников. Соответственно, они предпринимают попытки оспорить документ. Признать распоряжение недействительным можно только в судебном порядке. Для этого истцу придется подготовить хорошую доказательную базу, поскольку иски, основанные на воззвании к морали и личном мнении, судом не рассматриваются.
Чаще всего завещания оспариваются по следующим причинам:
- документ был составлен недееспособным гражданином, который не осознавал последствий совершаемых действий;
- в завещании присутствуют ошибки, противоречивая информация или оно было составлено с нарушением законодательных норм;
- распоряжение было составлено под давлением, завещателя шантажировали;
- указанный в документе наследник совершил преступление в отношении наследодателя.
Наследование по закону
По закону наследуется имущество наследодателя, которое не было им завещано. Все возможные наследники по закону делятся на несколько очередей. Наследники каждой очереди могут наследовать имущество, если наследники всех предшествующих очередей отсутствуют, не приняли наследство, отказались от него, либо утратили на него право (согласно завещанию или в результате своих противоправных действий). Имущество, наследуемое по закону, делится поровну между наследниками соответствующей очереди.
В настоящее время в России установлены восемь очередей наследников по закону:
Первая очередь— супруг(а), родители и дети (а также внуки и их потомки по праву представления);
Вторая очередь— родные братья и сёстры (в том числе неполнородные), дедушки и бабушки (а также племянники и племянницы по праву представления);
Третья очередь— родные дяди и тёти (а также двоюродные братья и сёстры по праву представления);
Четвёртая очередь— прадедушки и прабабушки;
Пятая очередь— дети племянников и племянниц, родные братья и сёстры бабушек и дедушек;
Шестая очередь— внуки племянников и племянниц, дети двоюродных братьев и сестёр, двоюродные дяди и тёти (дети родных братьев и сестёр бабушек и дедушек);
Седьмая очередь— пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.
Нетрудоспособные наследники по закону, из первых 7 очередей (и независимо от этой очереди), не менее года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении (независимо от того, проживали они совместно или нет), наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству.
Нетрудоспособные лица, не входящие в первые 7 очередей, но не менее года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении и проживавшие совместно с ним, наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству, а при отсутствии таковых — составляют восьмую очередь.
Свидетельство о смерти, а также выписка из домовой книги предоставляются заявителю бесплатно.
Государственная пошлина за услуги нотариуса:
- 0,3% для наследников первой и второй очередей (но не более 100 000 руб.);
- 0,6% для наследников любой очереди, кроме первой и второй (но не более 1000 000 руб.).
В случае обращения за помощью к адвокатам сумма расходов на вступление в право наследство может значительно увеличиться в зависимости от объема предоставляемых наследнику услуг:
- юридическая консультация обойдется в 500-1000 рублей, а комплексное ведение наследственного дела – от 25 000 руб.
Наследование по завещанию
Для составления завещания, владелец жилья обязан прийти к нотариусу, для того чтобы оформить свое волеизъявление на счет его имущества, с соблюдением письменной формы.
Дарение отличается от наследования тем, что оформление завещания будет создавать конкретный список прав и обязанностей для потенциального наследника только с момента, когда наследство будет открыто.
Распорядиться имуществом в рамках завещания можно как угодно: передать его постороннему лицу или (лицам), высказать волю о лишении кого-либо одного или нескольких лиц наследства, без указания конкретных причин, послуживших поводом для подобного решения.
Также наследодатель может четко обозначить долю наследства, причитающуюся конкретному лицу. У завещателя есть право составления завещания без ознакомления с его сутью других лиц, включая и самого нотариуса (при составлении завещания закрытого вида).
У наследодателя есть право полностью поменять завещание или же несколько видоизменить или откорректировать уже составленное (без ограничения числа таких правок).
У завещателя нет обязанности уведомления кого-либо о проведенных изменениях в завещании или же его отмене. Здесь даже не нужно согласие тех лиц, которые были обозначены наследодателем в списке наследников. Наследодатель имеет право действовать на свое усмотрение.
Понятие «наследство» включает в себя имущество, пребывающее к моменту смерти наследодателя в его распоряжении. В случае указания в тексте завещания объекта недвижимости, которое было реализовано при жизни самим наследодателем, подобное имущество не может быть унаследовано, поскольку к моменту смерти наследодателя он утратил право на него.
Текст завещания может содержать по воле наследодателя возложение на определенного наследника/наследников выполнения в счет наследства определенного обязательства, имеющего имущественный характер, в пользу конкретного лица. Эти действия называют завещательным отказом.
Гражданин, в пользу которого было выполнено указанное обязательство, называется отказополучатель. Он имеет право требования выполнения упомянутого обязательства согласно завещанию.
Например, наследуется определенное жилье, при этом на наследника будет возлагаться обязательство по предоставлению права пользования этим жильем или какой-то его частью конкретном лицу, на протяжении жизни последнего.
Переход права собственности на такую недвижимости, предоставленную согласно завещательному отказу, не будет прекращать право использования помещения указанным лицом, что обуславливается завещанием.
Завещание может признаваться недействительным в случае:
- Вынесения соответствующего судебного решения согласно поданному иску, лицом, чьи законные права, а также интересы были нарушены при открытии завещания (оспариваемое завещание);
- Если завещание оказалось ничтожным. Ничтожным завещание может быть признано в случае, если не была соблюдена письменная форма документа и правила по его обязательному удостоверению нотариусом. Если документ составлен в обычной письменной форме, но не удостоверен нотариусом, это может быть приемлемо только для завещаний, оформленных при возникновении чрезвычайных ситуаций (в порядке, описанном в статье 1129 Гражданского кодекса РФ).
Оформленный таким образом документ, является недействительным, при условии, что завещатель на протяжении одного месяца с момента, когда упомянутые обстоятельства имели место, не исправит форму составления завещания, заверив ее нотариально, или приравненным к этому методом.
Помимо этого, в качестве причины признания документа ничтожным, будет нарушение правил Гражданского кодекса РФ в аспекте соблюдения присутствия свидетелей в ходе составления, подписания и удостоверения документа либо вручения его нотариусу.
Не могут быть оценены как обстоятельства, повлекшие признание документа недействительным, разного рода описки в нем и прочие несущественные нарушения в порядке составления документа, его подписания и дальнейшего удостоверения, при условии установления судом не влияния их на понимание сути изъявления воли завещателя.
Необходимый перечень документов для оформления
-
Паспорт или справка, удостоверяющая личность.
-
Свидетельство о смерти завещателя, выданное органом ЗАГС.
-
Справка, подтверждающая постоянное место жительства умершего.
-
Завещание или нотариально удостоверенная копия протокола о вскрытии закрытого завещательного распоряжения.
-
Данные о составе имущества (свидетельства о собственности, выписка ЕГРН, ПТС на автомобиль и др.).
-
Документы, подтверждающие, что наследство фактически было принято (при необходимости).
-
Отчет об оценке стоимости имущества (если эта информация отсутствует в представленных технических выписках).
Подтверждение льготы при оформлении наследства
Потенциальные наследники-льготники могут узнать, сколько стоит у нотариуса вступление в наследство, уже на этапе консультации.
Документы, подтверждающие основания освобождения от пошлины:
1. Доказательство степени родства:
- свидетельство о заключении брака;
- свидетельство о рождении;
- подтверждение смены фамилии.
Это позволит супругам, родителям, родным братьям и сестрам наследодателя воспользоваться ставкой 0,3% от стоимости имущества. При этом пошлина при вступлении в наследство по завещанию от степени родства не зависит.
2. Справка об инвалидности – для получения льготы в размере 50% от пошлины.
Справка должна быть действующей и подтверждающей, что есть инвалидность I или II группы именно на момент, когда наследник подает заявление о получении свидетельства на наследство. Если инвалидность была на момент смерти наследодателя или до – этого недостаточно.
3. Подтверждение несовершеннолетнего возраста наследника – свидетельство о рождении до 14 лет или паспорт до 18 лет. Если на момент подачи заявления о получении свидетельства на наследство не достигнуто совершеннолетие – действует 100% льгота.
Закон указывает, что право на льготу имеют все несовершеннолетние дети-наследники. Про дееспособность ничего не сказано. Поэтому если ребенок эмансипирован, например, лица уже вступило в брак до 18 лет, госпошлина при вступлении в наследство по завещанию и закону все равно не взимается.
4. Подтверждение недееспособности наследника для получения льготы в 100% предполагает, что доказан факт психического заболевания и установление опеки. Документы:
- действующий паспорт подопечного;
- действующий паспорт опекуна;
- копия судебного решения о признании ограниченно дееспособным или недееспособным;
- приказ о назначении опеки.
Наследование по закону и завещанию всегда должно выполняться с учетом закона, защищающего интересы определенных категорий лиц.
ВНИМАНИЕ! В завещание также могут вноситься изменения, если завещатель не указал в нем несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей, тех, кто находился полностью на его иждивении. Если наследники не определены завещанием, судьбу наследства решает закон.
Согласно требований законодательства, в частности Гражданского Кодекса, имущество усопшего распределяется с учетом категорий получателей. Выделяется семь основных категорий, при этом наследниками могут быть лица, родившиеся до смерти завещателя и после нее:
- Дети (в том числе и не признанные официально), родители, официальный супруг (супруга) – это первая группа.
- Вторая группа – дедушки-бабушки, сестры-братья.
- К третьей относятся дяди и тети умершего, родные братья и сестры родителей.
- Четвертая группа наследников – это прадедушки-прабабушки.
- Дальше идут родственники двоюродные, в том числе бабушки, тети, братья и другие.
- Если есть пасынки, падчерицы, отчим или мачеха – они будут входить в седьмую группу.
- Еще есть седьмая группа – это иждивенцы. Но они должны быть на полном иждивении.
Право наследования по завещанию
Духовное завещание, духовная есть удовлетворяющее известным законным условиям изъявление воли лица относительно судьбы его имущественных отношений в случае смерти. Иначе определить духовного завещания нельзя. Нельзя, например, применить к нему понятие римского права о тестаменте (testamentum) как акте назначения наследника — лица, которому предоставляется быть преемником юридической личности наследователя. Потому что хотя наше право наследования отчасти развивалось под влиянием римского, воззрение его на завещание как на акт назначения преемника юридической личности завещателя не привилось нашему обществу: законодательству нужно было особо указать все последствия осуществления права наследования, так что уже никакие другие последствия у нас не получают места. Мало того, по нашему праву нет даже необходимости, чтобы воля завещателя охватывала все имущественные отношения, как по римскому праву: мы говорили уже, что положение римского права: nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest, развившееся в римском историческом быту, юридически, в связи с понятием о преемстве личности наследодателя, а также о завещании как законодательном акте, — к нашему праву не применяется.